суббота, 26 июня 2010 г.

Надзорная жалоба в Президиум Верховного суда Российской Федерации на решение суда


В Президиум Верховного суда Российской Федерации



Заявитель жалобы: _________________________

(фамилия, имя, отчество или наименование___

___________________________________________

место жительства или место нахождения,____

процессуальное положение - истец,

ответчик, третье лицо)_____________________

фамилия, имя, отчество, наименования других

лиц, участвующих в деле, их места жительства

или места нахождения)______________________

НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА

на решение районного (городского) суда, определение Судебной коллегии по гражданским делам(Верховного суда республики,областного,краевого суда,суда города федерального значения,суда автономной области, автономного округа)

и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ,

вынесенное в надзорном порядке



Решением _______________________________ районного (городского) суда от

"__"_______ ____ г. удовлетворено (отказано в удовлетворении, удовлетворено

частично) исковое заявление _________________________________________ к

(наименование организации или Ф.И.О. истца)

___________________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. ответчика)

_______________________________________________________________________.

(предмет спора)



Определением Судебной коллегии по гражданским делам ___________________

(Верховного суда республики, областного, краевого суда, суда города федерального значения, суда автономной области, автономного округа, постановлением президиума (Верховного суда республики, областного, краевого суда, суда города федерального значения, суда автономной области, автономного округа) от "___"__________ ____ г. решение оставлено без изменения.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от "___"____________ ____ г., вынесенным в надзорном порядке, в передаче надзорной жалобы для рассмотрения в судебном заседании в суде надзорной инстанции отказано, или определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации постановление суда первой, второй или надзорной инстанции оставлены без изменения.



Заявитель с решением __________________________ районного (городского)

суда от "__"_________ ____ г., определением Судебной коллегии по

гражданским делам _______________ (Верховного суда республики, областного,

краевого суда, суда города федерального значения, суда автономной области,

автономного округа), постановлением президиума (Верховного суда республики, областного, краевого суда, суда города федерального значения, суда автономной области, автономного округа) от "__"_______ ____ г. по делу N ____ не согласен, считает их вынесенными с существенным нарушением норм материального и процессуального права, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита публичных интересов: _____________________________________________________________________________

(обоснование)

Вынесенное решение и оставившие его в силе судебные акты противоречат

пункту ___ Постановления Пленума Верховного Суда РФ от "___"_______ ____ г

N ____________________ (и/или постановлению Президиума Верховного Суда РФ,

содержащего толкования норм материального и процессуального права, позиции, высказанной в обзоре судебной практики, чем нарушают единство судебной практики) и подлежат отмене по следующим основаниям: __________________________________________________________________________

(в чем состоит нарушение единства судебной практики, обоснование)



На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. ______________

___________________________, руководствуясь ч.3 ст.377,ст.ст.387, 390 ГПК РФ

(нормы материального права)







ПРОШУ:

1. решение(определение)____суда(первой, второй или надзорной инстанции) отменить и направить дело на новое рассмотрение в суд________инстанции; оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений(п.2 ч.1 ст. 390 ГПК РФ)

2.отменить либо изменить судебное постановление суда(первой, второй или надзорной инстанции)и принять новое судебное постановление, не передавая дело для нового рассмотрения (п.5 ч.1 ст.390 ГПК РФ)

3.отменить судебное постановление суда(первой, второй или надзорной инстанции)полностью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по делу (п.3 ч.1 ст.390 ГПК РФ)

4. Приостановить исполнение постановления по данному делу до окончания

производства в суде надзорной инстанции.


Приложения:

1. Копии обжалуемых судебных актов, заверенные судами, вынесшими

решение.

2. Копии надзорной жалобы для других лиц, участвующих в деле.

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя (если заявитель

действует через представителя).

4.Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины



Заявитель

__________________________________________ ________________________

(Ф.И.О./для юридического лица - должность (подпись)

руководителя, наименование организации,



"___"___________ ____ г.




Читать далее...

четверг, 17 июня 2010 г.

Задолженность по отпуску при увольнении

Бежицкий районный суд г. Брянска — Решение о о взыскании с работника задолженности ввиду неосновательного обогащения от 02.02.2010



Р Е Ш Е Н И Е


И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й    Ф Е Д Е Р А Ц И И


2 февраля 2010 г. Бежицкий районный федеральный суд в г. Брянске в составе : председательствующего – судьи Петрунина В.Т. , при секретаре Бурой О.В. с участием представителей истца – Р.,Ш., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по ОАО «М» к Т. о взыскании с работника задолженности в пользу работодателя ввиду неосновательного обогащения,



У С Т А Н О В И Л :



 Т. был принят на работу электросварщиком ручной сварки 4 разряда с 4.11.2003г., при этом, трудовой договор с ним расторгнут с 12 августа 2009г. В период с 13 апреля по 24 мая 2009г. Т. находился в очередном ежегодном оплачиваемом отпуске продолжительностью 40 календарных дней за период работы 4. 11.2008г.- 3.11. 2009г.


По мнению истца, при увольнении Т. не оказалось денежных средств на его лицевом счете для удержания образовавшейся задолженности по отпуску в сумме 5939 руб. 42 коп., которые  истец и просит суд взыскать с ответчика без ссылки на норму права.



В судебное заседание Т. не явился, дело рассматривается судом в отсутствие ответчика.

Выслушав представителя истца Ш., исследовав письменные материалы дела, суд находит исковые требования ОАО «М» не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.


 Как пояснил представитель истца, задолженность по отпуску за ответчиком образовалась ввиду отсутствия денежных средств на его лицевом счете в момент увольнения, а потому полагает, что  предприятию причинен материальный ущерб.



В силу требований ст. 233 ТК РФ, материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате его виновного противоправного поведения.



Отсутствие заработка у увольняемого работника на его лицевом счете не является доказательством вины работника в причинении такого рода ущерба.

В силу требований п.3 ст. 1109 ГК РФ заработная плата и приравненные к ней платежи не полежат возврату в качестве неосновательного обогащения при отсутствии недобросовестности со стороны  работника и счетной ошибки.



Недобросовестность ответчика и счетная ошибка по делу не доказаны.


При подаче истцом иска не доплачена госпошлина из цены иска в сумме 37 рублей 60 копеек.


                        Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ суд



  Р Е Ш И Л :


            В удовлетворении исковых требований ОАО «М»- отказать.

            Взыскать с ОАО «М» в доход местного бюджета 37 рублей 60 копеек.



            Решение может быть обжаловано в Брянский областной суд в 10 дневный срок через Бежицкий районный суд.



      Председательствующий                                В.Т. Петрунин





Читать далее...

понедельник, 14 июня 2010 г.

Об обязании сделать запись в трудовую книжку. Решение суда

Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации

22 июня 2009 года г. Барнаул


Индустриальный районный суд г. Барнаула Алтайского края в составе председательствующего судьи Комиссаровой И.Ю. при секретаре Речкуновой Т.В., с участием истца Г., представителя ответчика У., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Г. к К., ООО «Р.» об обязании сделать запись в трудовую книжку, взыскании морального вреда,

установил:

Г. обратилась в Индустриальный районный суд г. Барнаула с иском к К., ООО «Р.» о внесении записи в трудовую книжку формулировки увольнения, взыскании морального вреда в размере 50 000 рублей. В обоснование заявленных требований указала, что с 26.06.2006 года по 01.08.2006 год работала в ООО «Р.» в должности бухгалтера. 01 августа 2006 года уволилась по собственному желанию и в трудовой книжке была сделана соответствующая запись. 31 июля 2007 года директор ООО «Р.» зачеркнула запись и написала, что запись неверна. В настоящее время ООО «Р.» недействующее предприятия, директор К. отказывается внести соответствующую запись в трудовую книжку. Поскольку в трудовой книжке истицы отсутствует запись об увольнении, она не может трудоустроиться на иную работу.

В судебном заседании истица Г. настаивала на удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

ООО «Р.» извещались по месту регистрации, конверт вернулся с отметкой «организация выбыла».

Ответчик К. в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения дела извещена надлежаще.

Представитель ответчика У., являющаяся учредителем ООО «Р.» оставила решение вопроса на усмотрение суда, подтвердила наличие трудовых отношений между Г. и ООО «Р.».

Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в части.

В судебном заседании установлено, что Г. состояла в трудовых отношениях с ООО «Р.». Приказом №137 от 26.06.2006 года принята на работу бухгалтером, что подтверждается копией трудовой книжки (л.д. 6).

Истица в судебном заседании пояснила, что 01 августа 2006 года ей подано заявление об увольнении по собственному желанию. На основании ее заявления работодателем издан приказ № 158 от 01.08.2006 года об увольнении по собственному желанию, о чем в трудовой книжке сделана соответствующая запись. 31 июля 2007 года директор ООО «Р.» К. зачеркнула запись и написала, что запись неверна.

В соответствии со ст. 80 ТК РФ работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

В силу с п.10 Постановления Правительства РФ №225 от 16.04.2003 года «О трудовых книжках», все записи о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу, квалификации, увольнении, а также о награждении, произведенном работодателем, вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) работодателя не позднее недельного срока, а при увольнении - в день увольнения и должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения).

Согласно копии трудовой книжки приказом №158 от 01.08.2006 года Г. уволена из ООО «Р.» на основании п.3 ст. 77 ТК РФ, по собственному желанию (л.д. 6).

В соответствии с п.28 Постановления Правительства РФ №225 от 16.04.2003 года «О трудовых книжках», если организация, которая произвела неправильную или неточную запись, реорганизована, исправление производится ее правопреемником, а в случае ликвидации организации - работодателем по новому месту работы на основании соответствующего документа.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ООО «Р.» является действующей организацией, директором является К. (л.д. 28).

Поскольку работодателем истца являлось ООО «Р.», от надлежащим ответчиком по иску является Общество с ограниченной ответственностью «Р.». Доказательств в опровержение доводов истца ответчиком не представлено, в связи с чем требования о внесении записи в трудовую книжку подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.

Учитывая степень нравственных страданий истицы, неправомерные действия ответчика по внесению исправления записи в трудовой книжке истицы, а также исходя из принципа разумности и справедливости, суд взыскивает с ответчика ООО «Р.» в пользу истицы моральный вред в размере 500 рублей.

На основании ст. 103 ГПК РФ и ст. 333.19 НК РФ с ответчика ООО «Р.» в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 100 рублей, от уплаты которой истец освобожден при подаче иска о защите трудовых прав на основании ст. 393 ТК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

решил: 

Исковые требования Г. к К., ООО «Р.» об обязании сделать запись в трудовую книжку, взыскании морального вреда удовлетворить частично.

Обязать ООО «Р.» внести запись в трудовую книжку Г. об увольнении по собственному желанию с 01 августа 2006 года.

Взыскать с ООО «Р.» в пользу Г. в счет компенсации морального вреда в сумме 500 рублей.

Взыскать с ООО «Р.» в бюджет городского округа – города Барнаула государственную пошлину в размере 100 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Индустриальный районный суд г. Барнаула в течение 10 дней с момента изготовления решения в окончательной форме.



Верно, судья И. Ю. Комиссарова

Читать далее...

Срок предъявления требований о выплате пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами

  Из Постановления президиума Алтайского краевого суда по делу № 44г-112


4. Срок предъявления требований о выплате пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами составляет шесть месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

01.07.2006г. между К. и Б. заключен трудовой договор, по которому последняя принята на работу на неопределенный срок продавцом (кассиром – операционистом) в торговый павильон.

Б. обратилась в суд с иском к К. о взыскании оплаты по листкам нетрудоспособности, задолженности по оплате отпуска по беременности и родам.

Отказывая в удовлетворении иска, районный суд исходил из того, что срок обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора, предусмотренный ст. 392 ТК РФ, истицей пропущен без уважительных причин. О применении срока исковой давности ходатайствовал К.

Судебная коллегия уточнила резолютивную часть судебного решения указанием об отказе Б. в иске за пропуском срока обращения в суд.

Согласно ст. 255 ТК РФ женщинам по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности – 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов – 86, при рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию в установленном федеральными законами размере.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 20.12.2006 г. № 225-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» пособие по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам.

Как усматривалось из материалов дела, отпуск Б. по беременности и родам согласно листку временной нетрудоспособности серии ВК № 7016656 закончился 20.12.2007 г.

Следовательно, в течение шести месяцев после указанной даты Б. вправе была предъявить своему работодателю листок временной нетрудоспособности для оплаты, т.е. в срок до 20.06.2008 г. С требованием об оплате листков временной нетрудоспособности Б. обратилась к К. 20.05.2008 г., то есть до истечения шестимесячного срока, установленного специальным законом.

Таким образом, Б. не пропущен срок предъявления требований о выплате пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

Читать далее...

Незаконное увольнение страхового агента

12 августа 2009 года
 
Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации


Октябрьский районный суд г. Архангельска в составе:

председательствующего судьи Гулевой Г.В.,

с участием прокурора Ч.,

при секретаре Ж.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе А. гражданское дело по иску Д. к ООО «Р.» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда,


установил:


Д. обратилась в суд с заявлением к ООО «Р.» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда. В обоснование своих требований указала, что состояла в трудовых отношениях с ответчиком с 19 июня 2003 года в качестве страхового агента в агентстве г. С. по 26 июня 2009 года. Полагает свое увольнение по п. 7 статьи 77 ТК РФ незаконным, поскольку каких-либо существенных изменений условий труда не было.

В судебном заседании истец на требованиях, изложенных в исковом заявлении настаивала, просила восстановить ее на работе в должности страхового агента с 27 июня 2009 года, взыскать заработную плату за время вынужденного прогула в размере 14 107 рублей 71 копейку, а также компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, своего представителя в суд не направил. В отзыве на исковое заявление указал, что увольнение было произведено в соответствии с действующим законодательством. В обществе произошли организационные изменения (введение системы категоризации и мотивации страховых агентов), в соответствии с которыми изменялась система оплаты труда, что относится к существенным изменениям трудового договора. О том, что у истицы будут внесены изменения в трудовой договор, она была в соответствии со ст. 74 ТК РФ предупреждена своевременно, от продолжения работы в новых условиях отказалась.

Суд, заслушав истца, заключение прокурора, полагавшего иск подлежащим удовлетворению, изучив письменные материалы дела, приходит к следующему выводу.

Д. состояла в трудовых отношениях с ответчиком с 19 июня 2003 года по бессрочному трудовому договору, в соответствии с которым она должна была выполнять работу страхового агента в агентстве г.С. филиала «Р. – «Главное управление по А. области».

Пунктом 2.3 вышеуказанного трудового договора установлено, что работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с количеством и качеством выполненной работы, в случае выполнения Работником трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, в порядке и в размере, установленном Положением по оплате труда для страховых агентов.

Положение об оплате труда для страховых агентов, которое действовало на момент заключения трудового договора с истцом, и на которое имеется ссылка в трудовом договоре, в «Р.» на момент рассмотрения дела не имеется, суду оно не представлено. Данные обстоятельства стороной ответчика не оспорены. В связи с вышеуказанными обстоятельствами установить, каким образом производилось начисление заработной платы истцу с 2003 года до момента применения ставок комиссионного вознаграждения не представляется возможным.

В соответствии с положениями статьи 57 Трудового кодекса РФ существенными условиями трудового договора являются, в частности, условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). В трудовом договоре, заключенном между истцом и ответчиком, имеется лишь отсылка к локальному акту, а именно Положению по оплате труда для страховых агентов, наличие которого не подтверждается.

В судебном заседании истец пояснила, что работодатель фактически вынуждал работников заключать договоры гражданско-правового характера вместо трудовых, завуалировав свои действия под изменения существенных условий труда и уволив сотрудников, которые не согласились работать в таких условиях.

Согласно п. 1 ст. 8 Закона N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона N 172-ФЗ) страховыми агентами признаются граждане Российской Федерации, осуществляющие свою деятельность на основании гражданско-правового договора, или российские юридические лица (коммерческие организации), представляющие страховщика в отношениях со страхователем по поручению страховщика в соответствии с предоставленными полномочиями. Вместе с тем, до 2004 г. редакция указанной выше статьи Закона N 4015-1 была иной, страховыми агентами являлись физические или юридические лица, действующие от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями. Следовательно, законодательством не устанавливалась форма договора (гражданско-правовой, трудовой договор), на основании которого страховые агенты могли осуществлять свою деятельность. Таким образом, складывалась практика, когда со страховыми агентами заключались как трудовые, так и гражданско-правовые договоры.

Истец, согласно ее пояснениям, не желает заключать договор гражданско-правового характера в связи с тем, что страховым агентам в соответствии с трудовым законодательством выплачивалось вознаграждение по трудовому договору за заключение договоров страхования, отпускные, компенсации за неиспользованный отпуск, премии, компенсации за проезд и прочие выплаты. При этом все выплаты страховым агентам производились в соответствии с условиями трудовых договоров и положений внутренних нормативных документов общества.

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ) ограничений на заключение трудовых договоров в зависимости от вида деятельности организации не предусмотрено. Кроме того, в перечне случаев, предусмотренных статьей 81 ТК РФ, по которым расторжение трудового договора может происходить по инициативе работодателя, случая изменения отраслевого законодательства также не приведено.

Согласно изменениям в Закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации», внесенным Законом N 172-ФЗ, со дня их вступления в силу со страховыми агентами надлежит заключать гражданско-правовые договоры.

Вместе с тем, ни Трудовой кодекс РФ, ни другие федеральные законы не содержат оснований для расторжения трудовых договоров со страховыми агентами, заключенными до 16 января 2004 г. Не содержит законодательство и положений, предусматривающих перезаключение трудовых договоров со страховыми агентами на гражданско-правовые. Таким образом, трудовые договоры, заключенные со страховыми агентами до 16 января 2004 г., могут быть прекращены только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, в частности по соглашению сторон, по инициативе работника, в связи с истечением срока их действия и другим.

Как следует из материалов дела, 03 апреля 2009 года истицей было получено от работодателя уведомление об изменении условий трудового договора, заключенного 20 ноября 2003 года. В данном уведомлении указано, что в связи с принятием единым участником решения (№РЕУ-0320-01 от 20.03.2009г) об утверждении Положения «О мотивации страховых агентов и страховых консультантов Филиала ООО «Р.» вносятся изменения в трудовой договор, а именно:

- пункт 2.1 был дополнен абзацем следующего содержания: «выполнять квартальный план по продажам договоров страхования, установленный для каждого вида страхования»;

- пункт 2.3 излагается в следующей редакции: «Работник имеет право и на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с количеством и качеством выполненной работы. Расчет заработной платы производится на основании Положения «О мотивации страховых
агентов и страховых консультантов Филиала ООО «Р.», утвержденного решением единственного участника (РЕУ), «Методологии классификации агентов», «Регламентов взаимодействия сотрудников подразделений агентских продаж», локальных нормативных актов
(приказы и пр.);

- абз.2 пункта 6.1 излагался в следующей редакции: «в случае, если работа носит разъездной характер Работник, при наличии подтверждающих документов, имеет право на компенсацию расходов по оплате проезда в соответствии с Положением «О мотивации страховых агентов и страховых консультантов Филиала ООО «Р.».

Кроме того, истцу был выдан экземпляр текста изменений к трудовому договору № б/н от 19 июня 2003 года, в котором было указано еще одно изменение в трудовой договор, о котором не предупреждали в уведомлении от 03.04.2009 года, а именно абз. I пункта 6.1 изложен в следующей редакции: «оплата проезда к месту использования отпуска будет осуществляться в соответствии со ст. 325 ТК РФ и Положением «О компенсации расходов па оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для сотрудников ООО «Р.», работающих в районах Крайнего Севера, и приравненных к ним местностях, и неработающих членов их семей», утвержденного Решением единственного участника ООО «Р.» от 23. 11.2005г № РЕУ 1123-02».

В направленном истцу уведомлении так же было указано, что в случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ.

Как следует из положений статьи 72 ТК РФ, изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме

Работодатель в своем уведомлении от 07 апреля 2009 года сослался на ст. 74 ТК РФ, в соответствии с которой в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.

Согласно пункту 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года N 2, разрешая дела о восстановлении на работе лиц, трудовой договор с которыми был прекращен по пункту 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса (отказ от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора), либо о признании незаконным изменения определенных сторонами условий трудового договора при продолжении работником работы без изменения трудовой функции (статья 74 ТК РФ), необходимо учитывать, что исходя из статьи 56 ГПК РФ работодатель обязан, в частности, представить доказательства, подтверждающие, что изменение определенных сторонами условий трудового договора явилось следствием изменений организационных или технологических условий труда, например изменений в технике и технологии производства, совершенствования рабочих мест на основе их аттестации, структурной реорганизации производства, и не ухудшало положения работника по сравнению с условиями коллективного договора, соглашения. При отсутствии таких доказательств прекращение трудового договора по пункту 7 части первой статьи 77 Кодекса или изменение определенных сторонами условий трудового договора не может быть признано законным.

Проанализировав имеющиеся материалы, суд приходит к выводу, что доказательств изменения организационных или технологических условий труда со стороны ответчика не представлено. Учитывает суд и отсутствие доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что изменение определенных сторонами условий трудового договора не ухудшило положение истца.

В качестве оснований, по которым истцу были изменены условия трудового договора, в уведомлении указано о принятии решения участником общества об утверждении «Положения о мотивации страховых агентов и страховых консультантов филиала ООО «Р.

Представитель ответчика в отзыве на исковое заявление пояснила, что указанное положение закрепляет изменение организационных условий труда страховых агентов, которые заключаются в следующем: изменение процедур заключения и сопровождения договоров страхования, в том числе введение процедур андеррайтинга и предстраховой экспертизы, оказание консультаций клиентам по спорным вопросам, установление причин нарушения договоров страхования и др. (п.4 Положения), с также утверждение системы оплаты труда и премирования, дополнительные меры поощрения (п.14 Положения).

Как указывает ответчик, письмом ООО «ХК «Р.» от 25.01.2005г. № 1134/41 хк была введена категоризация страховых агентов. Приказом № 53 от 11 апреля 2006 года на основании решения Совета директоров ООО «Р.» от 26.01.2005г. в целях дальнейшего стимулирования труда работников общества были утверждены и введены с 01 апреля 2006 года ставки комиссионного вознаграждения, а также дополненные в части специальной премии ставки комиссионного вознаграждения агентов на 2006 год для подразделений филиала.

Решением единственного участника ООО «Р.» от 26.02.2007г. № РЕУ-0226-01 и руководителем Блока продаж и оперативного маркетинга — Вице-президента ООО «СК «Р.» И. было утверждено «Положение о мотивации страховых агентов Филиала ООО «Р.» за заключение договоров по добровольным видам страхования». На основании вышеуказанного Положения приказом от 26 декабря 2007 года № 360 были утверждены расчетные ставки комиссионного вознаграждения агентов за заключение договоров страхования, показатели и условия мотивации страховых агентов за заключение договоров страхования, а также ставки премирования и условия начисления премии менеджерам по работе с агентами. Указанные ставки распространялись на период с 01 января 2008 года по 31 марта 2008 года.

21 апреля 2008 года утверждено «Положение о мотивации страховых агентов филиала ООО «Р.», где приведены принципы вознаграждения Страховых агентов филиала. Краткое изложение принципов вознаграждения состояло в следующем: тип вознаграждения включает в себя ежемесячное агентское вознаграждение, ежеквартальную премию за выполнение плана по сборам и специальной премии региона. Ежемесячное агентское вознаграждение состоит из процентов от сборов страхового агента (агентского вознаграждения) с учетом поправочного коэффициента за категорию.

Агентское вознаграждение выплачивалось за выполнение комплекса работ по заключению договоров по добровольным видам страхования и получению страховой премии, перечисленным в п.6.1. Положения о мотивации. Пункт 6.3. устанавливал, что в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Агентом комплекса работ, указанных в п.6.1. агентское вознаграждение может быть не начислено или начислено не в полном объеме. К расчетной ставке агентского вознаграждения применяются коэффициенты, учитывающие категорию агента. Категория устанавливается на отчетный период (квартал), в течение которого произошло поступление страховой премии в кассу Филиала.

На основании решения единственного участника ООО «Р.» от 20 марта 2009 года Приказом от 01 апреля 2009 года за № 59 было утверждено и введено с 01 января 2009 года Приложение № 1 к Положению о Мотивации по расчетным ставкам комиссионного вознаграждения агентов за заключение договоров страхования по показателям и условиям мотивации страховых агентов. Данным Положением установлено, что агент – это физическое лицо, либо ПБОЮЛ, деятельность которого направлена на заключение договоров страхования, действующее от имени общества и по его поручению в соответствии с представленными полномочиями и заключившее с Обществом системы Р. агентский договор. Категория – характеристика, определяющая уровень профессионализма агента, как продавца, категоризация – процедура проведения классификации, связанная с определением категорий агентов. Пунктом 4.3. Положения установлен порядок категоризации агентов.

Следовательно, данное Положение, которое введено с 01 января 2009 года, может применяться только к лицам, заключившим с обществом гражданско-правовые договоры. Вместе с тем, с истцом был заключен трудовой договор, на заключение гражданско-правового договора она своего согласия не давала.

Таким образом, судом установлено, что с 2005 года по настоящее время к истцу применялись расчетные ставки комиссионного вознаграждения, которые устанавливались приказами ООО «Р.» в соответствии с требованиями Положения «О мотивации страховых агентов…» как и для лиц, работающих по гражданско-правовым договорам..

Из материалов дела следует, что понижающий коэффициент 0,15 для агентов 1 категории был введен в действие Приказом № 53 от 11.04.2006г., при этом письмом заместителя генерального директора по финансам В. было отмечено, что данный коэффициент введен для тех, кто работает по трудовому договору. Для агентов 1 категории, которые работали по договору гражданско-правового характера коэффициент к базовым ставкам оставлен без изменения, а именно 0,9. Было рекомендовано ознакомить агентов 1 категории с изменением оплаты труда и в случае, если агент 1 категории, работающий по трудовому договору согласен работать по договору гражданско-правового характера, то необходимо с ним заключить соответствующий договор и применять коэффициент 0,9, а не 0,15. В противном случае, если агент возражает против снижения ставки комиссионного вознаграждения, то трудовой договор с ним подлежит расторжению.

Таким образом, судом установлено, что в период с 2005 года истица уже фактически работала в измененных условиях труда, а именно по базовым расчетным ставкам комиссионного вознаграждения, при этом к ней не применялся понижающий коэффициент.

Следовательно, на основании вышеизложенного суд приходит к выводу о том, что внесение изменений в трудовой договор обусловлено не изменением организационных условий труда, а желанием ответчика перевести истица на работу по гражданско-правовому договору и иметь возможность применять соответствующие коэффициенты, установленные для агентов различных категорий.

Суд учитывает, что применение данного Положения к работнику, с которым заключен трудовой договор ущемляет его права на получение заработной платы в полном объеме, поскольку при применении понижающих коэффициентов, размер заработной платы истца может быть ниже минимального размера оплаты труда, что ответчиком не оспаривается. Указанные обстоятельства безусловно свидетельствуют о существенном ухудшении положения работника по сравнению с условиями ранее заключенного с ним трудового договора.

В соответствии с положениями статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований и возражений. Учитывая, что ответчиком не представлено доказательств, свидетельствующих о наличии обстоятельств, делающих невозможным в дальнейшем продолжения трудовой деятельности истцом на прежних условиях, ее увольнение по данному основанию не может быть признано законным.

В соответствии с положениями ст.211 ГПК РФ решение о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению.

Поскольку Д. подлежит восстановлению на работе в прежней должности, также подлежат удовлетворению и ее требования в части взыскания заработной платы за время вынужденного прогула за период с 27 июня 2009 г. по 12 августа 2009 г. С представленным истцом расчетом суд согласиться не может, поскольку в нем неправильно указан среднедневной заработок (381 рубль 29 копеек вместо 442 рубля 74 копейки), а также неверно указано количество дней вынужденного прогула. Согласно контррасчету ответчика, размер подлежащей взысканию заработной платы составляет 10183 рубля 23 копейки. Проверив представленные сторонами расчеты, суд находит подлежащими взысканию денежные средства за период с 27 июня по 12 августа включительно исходя из среднедневного заработка в 442 рубля 74 копейки в размере 10 797 рублей 50 копеек (за вычетом двухнедельного выходного пособия в 3 812 рублей 92 копейки).

В соответствии с частью седьмой статьи 394 Трудового Кодекса РФ суд вправе удовлетворить требование работника, уволенного без законного основания о компенсации морального вреда. В силу ст. 237 ТК РФ компенсация морального вреда возмещается в денежной форме в размере, определяемом по соглашению работника и работодателя, а в случае спора факт причинения работнику морального вреда и размер компенсации определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, с учетом объема и характера, причиненных работнику нравственных или физических страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости.

Заявленные Д. требования о компенсации морального вреда за нарушение ее трудовых прав, связанных с незаконным увольнением, суд считает основанными на законе, поскольку ответчик не имел права расторгать с ней трудовой договор, т.к. это затрагивало права и интересы работника. С учетом обстоятельств дела, личности истца, а также длительности нарушенного права суд считает возможным взыскать компенсацию морального вреда в пользу истца в сумме 2000 рублей.

В соответствии с положениями статьи 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Таким образом, с ООО «Р.» в доход соответствующего бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 523 рубля 93 копейки.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил: 

иск Д. к ООО «Р.» о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда - удовлетворить.

Восстановить Д. на работе в должности страхового агента в ООО «Р.» в филиале «Главное управление по А. области» в агентстве г.С. с 27 июня 2009 года.

Взыскать с ООО «Р.» в пользу Д. заработную плату за время вынужденного прогула в сумме 10 797 рублей 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей, всего: 12 797 рублей 50 копеек.

Взыскать с ООО «Р.» госпошлину в доход соответствующего бюджета в сумме 523 рубля 93 копейки.

В части восстановления на работе Д. решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Архангельский областной суд в течение 10 дней с момента изготовления мотивированного решения через Октябрьский районный суд г. Архангельска.


Судья Г.В. Гулева

Определением кассационной инстанции от 05.10.2009 решение оставлено без изменений.


http://oktsud.arh.sudrf.ru/


Читать далее...

Не соответствующая нормам трудового законодательства формулировка об увольнении ведет к признанию приказа об увольнении незаконным. Решение суда.

ЗАОЧНОЕ   РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г.Карачев Брянской области      
                                                                                                                                           10.02.2010 года
Карачевский районный суд Брянской области

в составе председательствующего судьи Маковеевой Г. П.
при секретаре Ломако Е. В.,
а также истца  В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску В.  к КФХ " Монакина А.М. " о признании увольнения и формулировки увольнения незаконными, об изменении формулировки увольнения, взыскании заработной платы за задержку выдачи трудовой книжки и взыскании компенсации морального вреда,

У С Т А Н О В И Л:
 
            Истец В. обратилась в суд с иском к КФХ " Монакина А.М " о признании формулировки увольнения незаконной, об изменении формулировки увольнения, взыскании заработной платы за задержку выдачи трудовой книжки и взыскании компенсации морального вреда, пояснив следующее.
--- года она была принята на работу --- в КФХ «Монакина».
---года она  подала заявление об увольнении по собственному желанию. Руководитель КФХ «Монакина» ее заявление разорвала. Отработав две недели, т. е. до--- года, она на работу больше не вышла.
--- года ответчиком ей была выдана трудовая книжка, при получении которой ею было обнаружено, что в соответствии с приказом №--- от --- года основанием увольнения явилось халатное отношение к работе, систематическое пьянство и прогулы.

Считает произведенную в трудовой книжке запись об увольнении не соответствующей нормам трудового законодательства, а приказ об увольнении незаконным, в связи с чем просит признать формулировку причины увольнения незаконной и изменить ее на увольнение по собственному желанию, взыскать средний заработок за задержку выдачи трудовой книжки с --- года по --- года и компенсацию причиненного ей морального вреда.

В судебном заседании  истец В. уточнила свои исковые требования и просила признать незаконным увольнение за халатное отношение к работе, систематическое пьянство и прогулы и формулировку увольнения незаконной, изменить формулировку увольнения на увольнение по собственному желанию, изменить дату увольнения с --- года на --- года, и взыскать среднюю заработную плату за задержку выдачи трудовой книжки с --- года по --- года.

Как указала В.., --- года она обратилась с заявлением к руководителю КФХ «Монакина» - М. с просьбой уволить ее по собственному желанию. Однако, ее заявление было разорвано М. 
Учитывая, что последние несколько месяцев ей не выплачивалась заработная плата, по ее заявлению об увольнении руководителем КФХ «Монакина» решение принято не было, с --- года она прекратила выполнение своих трудовых обязанностей и на работу больше не вышла. На ее устные требования о выдаче трудовой книжки, ответа не последовало. И лишь --- года трудовая книжка ей была выдана на руки.

При получении трудовой книжки она обнаружила, что она была уволена с--- года за халатное отношение к работе, систематическое пьянство и прогулы.
Как далее указала истица, она добросовестно относилась к работе, не допускала появления на работе в нетрезвом состоянии и прогулы, среднемесячный размер ее заработной платы составил, примерно, 2000 рублей. Заработную плату ответчик выплачивал ей нерегулярно. При этом, ведомости на получение заработной платы не велись, в связи с чем, при получении зарплаты она нигде не расписывалась.

Представитель ответчика - КФХ «Монакина» в судебное заседание не явился, не сообщил об уважительных причинах неявки и не просил о рассмотрении дела в его отсутствие, хотя о дне слушания дела был извещен надлежащим образом, о чем свидетельствует уведомление почты о получении им повестки, в связи с чем суд счел возможным рассмотреть настоящее гражданское дело в отсутствие не явившегося ответчика.

Так же ответчиком не были представлены запрашиваемые судом доказательства в обоснование причин, послуживших увольнению истца.
            Выслушав истца, свидетелей и, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что иск Власовой В. А. подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Как установлено в судебном заседании, --- года истица В.  была принята на работу оператором машинного доения в КФХ «Монакина».
--- года истица В. обратилась  к руководителю КФХ «Монакина» - М. с заявлением об увольнении по собственному желанию. Однако, со слов истицы заявление последней в ее присутствии М. было уничтожено. Данное обстоятельство подтверждается показаниями свидетеля Г., допрошенной в судебном заседании и подтвердившей доводы истицы в этой части.
Со слов истицы --- года В. прекратила выполнение своих трудовых обязанностей и на работу больше не вышла.

Согласно записям в трудовой книжке В., приказом №--- от  --- года В. была уволена за халатное отношение к работе, систематическое пьянство и прогулы.
Не смотря на то, что в трудовой книжке истицы отсутствует ссылка на статью Трудового кодекса РФ, формулировка «халатное отношение к работе», по мнению суда, предполагает увольнение работника по ст. 81 п. 7 ТК РФ, которая гласит, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.
В соответствии с п.45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" (с изменениями от 28 декабря 2006 г.), судам необходимо иметь в виду, что расторжение трудового договора с работником по пункту 7 части первой статьи 81 Кодекса в связи с утратой доверия возможно только в отношении работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности (прием, хранение, транспортировка, распределение и т.п.), и при условии, что ими совершены такие виновные действия, которые давали работодателю основание для утраты доверия к ним.

Таким образом, основанием к увольнению по данному пункту является использование работником вверенных ему денежных или товарных ценностей в личных целях.
Как следует из трудовой книжки истицы, последняя была принята на работу и выполняла обязанности оператора машинного доения, в связи с чем не могла быть уволена по указанному основанию. В этой связи суд не дает оценку наличию либо отсутствию доказательств увольнения за халатное отношение к работе.

Как далее установлено в судебном заседании, другим основанием увольнения явилось систематическое пьянство и прогулы.
В соответствии со ст. 81 ТК РФ, трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

В соответствии с п. 42 Постановления ВС РФ от 17 марта 2004 г.N2, при разрешении споров, связанных с расторжением трудового договора по подпункту "б" пункта 6 статьи 81 Кодекса (появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения), … состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств, которые должны быть соответственно оценены судом.

Статья 192 ТК РФ гласит, что за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.
 В соответствии со ст. 84. 1 ТК РФ, прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись.
По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.

Согласно ст. 193 ТК РФ, до применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.
Как пояснила истица, в нетрезвом состоянии на работе она не появлялась, прогулы не совершала. Кроме того, с приказом об увольнении она ознакомлена не была, приказ ей под роспись не выдавался, объяснительная у нее не отбиралась, и об увольнении по указанным основаниям она не знала. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что увольнение В.  было произведено с нарушением вышеуказанных норм трудового законодательства, в связи с чем увольнение истицы нельзя признать законным. Иных доказательств ответчиком не представлено, а судом не добыто.

По тем же основаниям, а так же с учетом  того, что  произведенная ответчиком запись в трудовой книжке  учинена не в точном соответствии с формулировками Трудового Кодекса,  обращение истца к ответчику с заявлением об увольнении по собственному желанию, суд считает возможным признать формулировку в трудовой книжке истицы об увольнении незаконной и изменить ее на увольнение по собственному желанию.

Как установлено далее, со слов В., трудовая книжка ей была выдана --- года.
В соответствии со ст. 84. 1 ТК РФ,  в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81или пунктом 4 части первой статьи 83настоящего Кодекса.

По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
В соответствии со ст. 234 ТК РФ, работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате:

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.

В судебном заседании установлено, что трудовая книжка истице была выдана ответчиком ---- года, в связи с чем, а так же в связи с обстоятельствами, изложенными выше, суд приходит к выводу, что трудовая книжка была выдана истице с задержкой на 72 дней, что дает основание суду взыскать с ответчика среднюю заработную плату за задержку выдачи трудовой книжки и  внесения в трудовую книжку неправильной и не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.

 Учитывая, что ответчиком не представлена справка о средней заработной плате истицы, ведомости на выплату заработной платы, а со слов истицы ее средняя заработная плата составила 2000 рублей в месяц, при расчете средней заработной платы за задержку выдачи трудовой книжки, суд среднедневную заработную плату (66 руб. 70 коп) умножает на количество дней задержки (72). (66 руб. 70 коп  х 72= 4799 руб. 99 копейки).
Рассматривая требования истца о взыскании с ответчика компенсации за причиненный моральный вред, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. ст. 151, 1099 и 1100 ГК РФ и ст. 237 ТК РФ, а так же принимая во внимание, что увольнение ---  произведено ответчиком с нарушением норм закона, суд считает, что с учетом требований разумности и справедливости, данные требования подлежат удовлетворению в размере 2000 рублей.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования В.удовлетворить.

Признать увольнение  В. с должности --- в КФХ «Монакина» приказом №--- от ---года « за халатное отношение к работе, систематическое пьянство и прогулы» не соответствующим закону. Изменить дату и основание увольнения, считать  В. уволенной с должности ---  в КФХ «Монакина»  --- года в связи с увольнением по собственному желанию.

Взыскать с КФХ «Монакина» в пользу  В.  средний заработок за задержку выдачи трудовой книжки 4799 (четыре тысячи семьсот девяносто девять) 99 копеек.

Взыскать с КФХ «Монакина» в пользу  В. компенсацию причиненного морального вреда в размере 2000 рублей и судебные расходы в размере 200 рублей.

Заявление об отмене заочного решения может быть подано в течение 7 дней со дня получения копии решения.
Заочное решение может быть обжаловано в Брянский областной суд в течение 10 дней по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене  этого решения путем подачи кассационной жалобы через Карачевский районный суд Брянской области, а в случае, если такое заявление подано, - в течение 10 дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий:             подпись                               Г. П.Маковеева.




Читать далее...

Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда

Архангельский областной суд




19 марта 2008 года
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
суда  надзорной  инстанции
 К. обратилась к мировому судье с иском к войсковой части (далее по тексту в/ч  ) об установлении надбавки к заработной плате за работу во вредных условиях труда; предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных условиях труда; взыскании задолженности по выплате заработной платы, денежной компенсации за непредоставленный отпуск, компенсации за непредоставленное молоко за период, отработанный во вредных условиях; взыскании денежной компенсации морального вреда.
В обоснование требований указала, что с 13 апреля 2004 года она работает в должности аккумуляторщика в/ч № 44398. Условия ее труда являются вредными, в связи с чем, ей полагаются льготы и компенсации, которые работодателем незаконно не предоставляются.       
С учетом уточненных исковых требований, просила суд обязать в/ч  установить ей надбавку к должностному окладу за работу во вредных условиях труда в размере 12% и взыскать задолженность по ее выплате с 13 апреля 2004 года по 12 сентября 2006 года в размере 8856 руб. 04 коп.; предоставить ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за работу по вредных условиях труда в количестве 12 дней, с выплатой компенсации за непредоставленные дни к отпускам в период с 13 апреля 2004 года по 12 сентября 2006 года в размере 3931 руб. 31 коп.; взыскать компенсацию за предоставление молока или других равноценных продуктов и возместить не выданное в денежном эквиваленте в размере 2961 руб. в период с 13 апреля 2004 года по 12 сентября 2006 года, а также взыскать денежную компенсацию морального вреда в размере 20000 руб.
Ответчик в/ч с иском не согласился.
Привлеченные к участию в деле в качестве третьих лиц в/ч №_, в/ч №_, в/ч №_ просили в удовлетворении исковых требований отказать.
Определением мирового судьи судебного участка № 1 г. Северодвинска Архангельской области от 27 ноября 2006 года производство по делу было прекращено в части исковых требований об установлении надбавки за работу во вредных условиях, предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во вредных условиях за период с 13 апреля 2004 года по 6 мая 2006 года.
Определение в апелляционном порядке не обжаловалось.
Решением мирового судьи судебного участка № 1 г. Северодвинска Архангельской области от 27 ноября 2006 года исковые требования К. к в/ч о взыскании невыплаченной заработной платы, с учетом процентной надбавки за работу во вредных условиях, взыскании денежной компенсации за непредоставленный отпуск в связи с работой во вредных условиях, взыскании компенсации за непредоставленное молоко за период, отработанный во вредных условиях, о взыскании денежной компенсации морального вреда, были оставлены без удовлетворения.
Решение в апелляционном порядке не обжаловалось.
В надзорной жалобе, поступившей в Архангельский областной суд 10 декабря 2007 года, К. просит отменить судебное постановление, в связи с существенным нарушением судом норм материального и процессуального права и направить дело на новое рассмотрение. Не согласна с выводом суда о том, что возможность предоставления льгот и компенсаций в связи с работой во вредных условиях труда в течение спорного периода была обусловлена результатами аттестации рабочего места, проведенной работодателем. Полагает незаконным отказ в удовлетворении иска со ссылкой на то, что ею не было представлено доказательств, обосновывающих исковые требования, не было установлено фактически отработанное время в помещении для зарядки аккумуляторов и приготовления электролита, так как табели учета рабочего времени во вредных условиях труда в указанный период велись работодателем с грубыми нарушениями установленного порядка.
Определением судьи Архангельского областного суда Щеголихиной Л.В. от 25 декабря 2007 года дело было истребовано в Архангельский областной суд.
Заслушав доклад судьи областного суда Чистяковой Н.Г., проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, президиум находит надзорную жалобу подлежащей удовлетворению, а решение мирового судьи судебного участка № 1 г. Северодвинска Архангельской области от 27 ноября 2006 года  и определение этого же  судьи от 27 ноября 2006 года – отмене, в связи с существенным нарушением судом норм материального и процессуального права.
В соответствии с положением статьи 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений нижестоящих судов в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права.
Разрешая возникший спор, суд исходил из того, что табели учета рабочего времени во вредных условиях труда в указанный период велись с грубым нарушением установленного порядка, в связи с чем, отсутствует возможность предоставления льгот и компенсаций в связи с работой во вредных условиях труда в течение спорного периода по результатам аттестации рабочего места, проведенной работодателем.
Указанный вывод был сделан без учета следующего.
В силу части 2 статьи 147 ТК РФ (в редакции, действовавшей до принятия Федерального закона от 30 июня 2006 года № 90-ФЗ) было предусмотрено, что перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда определяется Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации рабочих мест.
В течение спорного периода Перечень тяжелых работ, работ с вредными условиями труда, в отношении которых повышение заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом РФ производилось бы по результатам аттестации рабочих мест, Правительством РФ, в т.ч., с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, утвержден не был.
Вместе с тем, в соответствии со статьей 219 ТК РФ в редакции, действовавшей в течение оспариваемого периода с 13 апреля 2004 года по 12 сентября 2006 года, каждый работник имеет право на компенсации, установленные законом, коллективным договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Как следует из материалов дела, К. с 13 апреля 2004 года работала в должности аккумуляторщика в в/ч . Полагала, что как занятая на работе с вредными условиями труда, она имеет право на получение указанных гарантий и компенсаций, которые работодателем в течение оспариваемого периода незаконно не предоставлялись.
Согласно п.6.9. Коллективного договора в/ч (с дополнениями от 25 декабря 2002 года, принятыми на общем собрании коллектива от 06 апреля 2005 года) в пределах утвержденного фонда заработной платы производится увеличение должностного оклада работнику с опасными для здоровья и особо тяжелыми условиями труда по результатам аттестации рабочих мест согласно Приложения № 4 в следующих размерах ….. на 12 % аккумуляторщику – непосредственно занятому на ремонте, переборке и зарядке кислотных и щелочных аккумуляторов в соответствии с Перечнем № 1 работ с тяжелыми и вредными условиями труда. Повышения и доплаты к должностным окладам производятся при условии, когда работники не менее 50% рабочего времени за расчетный период заняты на этих работах (л.д. 177).
Кроме того, в соответствии с заключением аттестационной комиссии от 30 мая 2006 года, условия труда в помещениях для зарядки аккумуляторов, приготовления и хранения электролита относятся к вредным и опасным производственным факторам.
При этом в ходе рассмотрения дела судом К. настаивала на том, что она работает во вредных условиях труда, указав, что об этом свидетельствует выполнение ею обязанностей по зарядке аккумуляторных батарей; хранение на рабочем месте свинцово-кислотных аккумуляторов, электролита, серной кислоты (л.д. 201). В материалах дела также представлены документы работодателя, содержащие перечень трудовых обязанностей истца (л.д.202-203).
Принимая во внимание приведенные положения законодательства, мировому судье при рассмотрении дела необходимо было проанализировать, какие обязанности по профессии аккумуляторщика истец выполнял в спорный период времени, периодичность и продолжительность их выполнения, а также предоставляет ли истцу выполнение указанных обязанностей право на получение льгот и компенсаций за работу во вредных условиях труда, в частности, в соответствии с нормами Трудовой кодекса РФ и положениями иных нормативных правовых актов.
При этом мировым судьей не было принято во внимание, что в силу статьи 91 ТК РФ обязанность по ведению учета времени, фактически отработанного каждым работником, возлагается на работодателя, а не на работника.
В материалах дела также представлено письмо в/ч  от 17 ноября 2004 года №14/1069, направленное командиру в/ч № и подписанное начальником отделения труда и заработной платы гражданского персонала Северного Флота (л.д.70), где разъяснено, что командиром (начальником) подразделения должен быть налажен учет времени занятости работника во вредных условиях.
В связи с этим, сам по себе факт отсутствия табелей учета рабочего времени, соответствующих установленным требованиям, не мог являться безусловным основанием для отказа в иске.
 Кроме того, вины работника в недостоверности данных табелей учета рабочего времени установлено не было, в т.ч., по результатам проведенной работодателем проверки по указанному факту (л.д.164-171, 188-190).
Согласно приказу командира в/ч от 16 октября 2006 г. №420, в в/ч разработаны графики обслуживания аккумуляторных батарей; личный состав зарядно-аккумуляторной станции во вредных условиях труда выполняет следующие работы: приготовление электролита, проведение зарядки аккумуляторных батарей и контрольно-тренировочных циклов (л.д.188-190).
В связи с этим, суд, руководствуясь положениями части 2 статьи 56 ГПК РФ и части 2 статьи 67, должен был определить какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их доказывать, вынести обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались; разъяснить истцу, доказательства каких обстоятельств, имеющих правовое значение по делу, ей надлежит представить, а также оценить относимость, допустимость каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Вместе с тем, указанная обязанность, как усматривается из материалов гражданского дела, судом надлежащим образом выполнена не была.
В связи с этим, решение мирового судьи судебного участка № 1 г. Северодвинска Архангельской области от 27 ноября 2006 года не может быть признано законным и подлежит отмене, как вынесенное судом с существенным нарушением норм материального и процессуального права.
Кроме того, президиум находит необходимым отменить определение этого же мирового судьи от 27 ноября 2006 года, так как из текстуального содержания надзорной жалобы следует, что К. не согласна с выводом суда об отсутствии оснований для установления процентной надбавки за работу во вредных условиях и предоставлении льгот и компенсаций в связи с такой работой.
При новом рассмотрении дела суду следует правильно установить обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, предложить каждой из сторон представить соответствующие доказательства и правильно применить нормы материального и процессуального права.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 387, 388, 390 ГПК РФ, президиум
 п о с т а н о в и л :
решение мирового судьи судебного участка №1 г. Северодвинска Архангельской области от 27 ноября 2006 года и определение мирового судьи судебного участка №1 г. Северодвинска Архангельской области от 27 ноября 2006 года отменить и направить дело на новое рассмотрение мировому судье судебного участка № 1 г. Северодвинска Архангельской области.
Председательствующий В.Г. Буньков
  http://www.arhcourt.ru/

Читать далее...